❕Дело о бесхозных акциях
Неделю назад писал, что СКЭС ВС РФ направила на новое рассмотрение дело об обязании Регистратора списать с лицевого счета ликвидированного общества акции и зачислить их на счет эмитента – истца. Определение по данному делу опубликовано и в нем содержатся подробные разъяснения о том, какие институты следует использовать, чтобы закрыть правовой пробел (Определение СКЭС ВС РФ №304-ЭС22-10636).
Как указывает судебная коллегия, исключение акционера из ЕГРЮЛ приводит к тем же последствиям, что и выход участника из общества применительно к корпоративным правам и обязанностям. Данная ситуация свидетельствует о выходе участника (акционера) из корпорации как юридическом факте, в связи с чем правовые последствия этого факта могут определяться по аналогии закона, на основании норм о выкупе акций, об ограничениях, препятствующих такому выкупу, порядке и размере выплаты стоимости акций, а также порядке дальнейшей реализации таких акций, как если бы участник прекратил свое участие в обществе не ввиду исключения из ЕГРЮЛ, а приняв самостоятельное решение(ст. 72, 73, 75, 76 Закона №208-ФЗ.
Выкуп акций ликвидированного юридического лица в любом случае должен осуществляться на возмездной основе. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости на момент выкупа.
При новом рассмотрении дела судебная коллегия предписала определить была ли соблюдена истцом процедура инициирования принятия решения о выкупе акций, учитывая преследуемый эмитентом материально-правовой интерес, а также право акционеров ликвидированного хозяйствующего субъекта на получение возмещения при условии выкупа ценных бумаг.
Судебные расходы взыскиваемые с истца не могут превышать сумму удовлетворенных исковых требований
В деле №А60-56728/2018 рассмотренном СКЭС ВС РФ речь идет не о пятидесяти или ста тысячах рублей судебных расходов. В рассматриваемом деле суд снизил сумму взыскиваемых убытков с 1,9 млн. рублей до 700 тыс. рублей. Ответчик пользуясь правом на взыскание судебных расходов пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований заявил сумму в 900 тыс. рулей, что составляет 60% от суммы всех расходов в размере 1,4 млн. рублей (ч. 1 ст. 110 АПК РФ). Суд поддержал заявление ответчика.
СКЭС ВС РФ с нижестоящими судами не согласилась и высказала позицию, что ситуация, выражающаяся в возложении на истца, чье право было нарушено, обязанности выплатить ответчику в качестве судебных расходов сумму, превышающую взысканную с ответчика сумму убытков, не соответствует требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон.
При этом такая позиция может применяться в делах с гораздо меньшими исковыми требованиями. Так как одной из основ этой позиции является то, что риск возложения несоразмерных расходов в связи с защитой прав в суде не может выступать барьером для реализации права на судебную защиту.
При этом если оплаченная за юридические услуги представителя сумма не отвечает критериям разумности и справедливости, а ее чрезмерность является очевидной, то в обязанности суда при отнесении таких судебных расходов на проигравшую сторону входит установление их разумных пределов. Непредставление стороной, на которую данные расходы могут быть возложены, доказательств их чрезмерности не освобождает суд от данной обязанности.
ВС РФ отправил на новое рассмотрение дело о бесхозных акциях
Месяц назад СКЭС ВС РФ передала на рассмотрение спор об обязании Регистратора списать с лицевого счета ликвидированного общества акции и зачислить их на счет эмитента – истца. В то числе из-за того, что правопреемники в лице своих участников (акционеров), не реализовали право на ликвидационную квоту (п. 8 ст. 63 РФ) и на распределение обнаруженного имущества (п. 5.2 ст. 64 ГК РФ).
Заявители ссылались на отсутствие нормы закона, позволяющей при указанных обстоятельствах, произвести в одностороннем порядке исключение из реестра владельцев ценных бумаг, утративших правоспособность. По их мнению, единственно допустимым способом обеспечения права истца как эмитента является признание указанных акций бесхозяйными с передачей их во владение Обществу для последующего перераспределения указанных акций в порядке, установленном Законом №208-ФЗ.
Все нижестоящие суды в удовлетворении требований отказали, но СКЭС ВС РФ направила дело на новое рассмотрение. Полный текст документа еще не опубликован. Ждём.
Земную жизнь пройдя до половины...
Меньше месяца назад исполнилось 7 лет, с того момента как я зарегистрировал этот канал , а сегодня исполняется 30 лет мне. И когда слишком долго ведешь телеграм-канал, телеграм-канал начинает вести тебя. Действительно, почти четверть жизни с юриспруденцией и телеграмом, с перерывом на творческий кризис. Но пишу я этот пост не для того, чтобы рассказать о себе.
За время жизни канала я ни разу не просил поддержать его материально, а монетизироваться он начал более чем через 4 года своего существования. Сейчас периодически на канале выходит реклама, которую я выбираю руководствуясь тем, как она будет полезна для читателей. Но знаю, что многим это всё равно не нравится. Хотя это помогает каналу существовать.
Теперь ближе к делу. Мои друзья ежегодно организуют небольшой сбор денег для организации праздника воспитанникам Детского дома №31 в г. Кисловодске. Помимо подарков для детей, удаётся собрать на нужны детского дома и детей. Это спортинвентарь или телефон для одного из воспитанников. В этом году решил присоединиться к ним с личным участием. Сейчас ребята собрали 16 400 рублей. С рекламных доходов канала добавил ещё 10 000 рублей. Большая сумма поможет приобрести, помимо подарков, необходимые детскому дому вещи. Например, мебель. О конкретных нуждах сообщат, когда будет окончательная сумма сбора.
Если хотели поддержать канал, то можете поддержать сбор любой суммой: 4276 6000 3662 9166
Сбер Феликс Георгиевич А.
Все 100% собранных денежных средств пойдут на подарки детям и нужды детского дома. С меня фото отчёт о поездке и чеки. А если вдруг кто-то проживает на Кавказских Минеральных Водах и желает присоединиться к поездке, то пишите мне в личку, не стесняйтесь. Я сам в первый раз поеду с ребятами. Поездка ориентировочно планируется с 27 по 30 декабря. Всем спасибо. Завтра опять на канале будет то, что вы любите. Хорошего выходного!
Кто должен доказывать осведомленность кредитора при оспаривании сделки с предпочтением?
При оспаривании сделки с предпочтением в шести месячный срок подозрительности (п. 3 ст. 61.3 О банкротстве) суду необходимо установить два ключевых обстоятельства:
➖ оказано ли предпочтение лицу, получившему исполнение, то есть нарушены ли при удовлетворении его требования принципы пропорциональности и очередности по сравнению с иными кредиторами должника;
➖ должно ли названное лицо было знать о неплатежеспособности (недостаточности имущества должника) в указанный момент, то есть, знало ли оно о нарушении по отношении к нему названных принципов.
При отсутствии одного из названных обстоятельств исковые требования не подлежат удовлетворению.
Осведомленности кредитора должна быть подтверждена конкурсным управляющим надлежащими доказательствами (ст. 65 АПК РФ). При решении вопроса об осведомленности кредитора об указанных обстоятельствах во внимание принимается то, насколько он мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. Получение кредитором платежа в ходе исполнительного производства само по себе не означает, что кредитор должен был знать о неплатежеспособности должника (п. 12 постановления Пленума ВАС РФ №63).
Отсутствие в материалах дела надлежащих доказательств, подтверждающих осведомленность кредитора о признаке неплатежеспособности должника или недостаточности у него имущества, исключает возможность признания спорных сделок, как совершенных с предпочтением (Дело №А41-87429/2019.
При этом в отношении заинтересованных лиц действует оспоримая презумпция осведомленности о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества.
DOS-атаки в судебной практике
Корректно неработающие третий день сайты судов общей юрисдикции натолкнули меня на рассмотрения вопроса, как суды расценивают обстоятельства DoS-aтак (прим. вероятно сайты судов не работают именно из-за них). В первую очередь следует отменить, что многие указывают в договоре в качестве обстоятельств непреодолимой силы сбои в распределенной системе доменных имен, сбои вызванные хакерскими и DoS-атаками.
Доказывание факта хакерской атаки, без назначения экспертизы, по-прежнему остается сложной задачей. В деле №А41-30902/15 суд не убедила информация предоставленная провайдером о зафиксированных множественных нестандартных запросов к серверу и аномальная повышенная сетевая активность. Также предоставленные копии журнала событий диспетчера сервера (log-файлы). При этом суд оценил все доказательства, но сделал вывод, что представленные доказательства однозначно не свидетельствуют об атаке, поскольку перечисленные ошибки могут возникать кроме прочего и по причинам, не связанным с DoS-атакой.
Но если говорить об атаках при проведении торгов в электронной форме по продаже имущества должников в банкротстве, то вопрос в этом случае урегулирован. Хакерские атаки квалифицируются как технический сбой, при котором оператор электронной площадки должен разместить информацию с указанием даты и точного времени возникновения технического сбоя, предполагаемых сроков его устранения (Приказа Минэкономразвития РФ N 495). Для судов достаточно такого сообщения для подтверждения DoS-атаки (Дело №А41-103823/2015).
Призы закуплены и ждут победителей
Напомню, мы с коллегами запустили конкурс "Какие гаджеты нужны юристу".
Приняв участие вы можете выиграть:
1️⃣ роскошный ультрабук HUAWEI MateBook D 14. Легкий, удобный и с длительной автономностью работы;
2️⃣ веб-камеру с двумя микрофонами и шумоподавлением Thronmax Stream Go X1;
3️⃣Трем другим победителям достанутся подписки на закрытый канал Судебная практика.
До конца конкурса осталось 9 дней. Не пропустите!
В День юриста я не чувствую никакого праздника или особенного дня, который хотелось бы отмечать и принимать поздравления. Предполагаю, что в первую очередь это связано с отсутствием какой-либо корпорации среди юристов. Ведь даже юристы, представляющие интересы в суде, отделяют себя от адвокатов. Хотя деятельности очень схожи. Также это связано с разнообразием профессий, для которых необходимо получить юридическое образование. У каждой такой профессии свой писаный и неписаный кодекс этики.
Поэтому, если говорить о юристах как о людях, обладающих системой знаний в области права, то хотелось бы пожелать всем нам не искажать реальность правовыми механизмами и приемами. Ведь это то, чем мы воздействуем на окружающий мир и на взаимоотношения между людьми. Декларируем или поддерживаем фикции и правила. Всё таки правовой вакуум может существовать, а право в вакууме нет.
Актуальная позиция по «гонорару успеха» (от 17.11.22)
СКЭК ВС РФ подтвердил позиции по «гонорару успеха» основанную на Постановлении КС РФ от 23.01.2007 N 1-П. Она заключается в том, что договор об оказании юридических услуг по представлению интересов в суде может включаться условие, согласно которому размер выплаты вознаграждения ставится в зависимость от результата оказанных услуг. Но такое вознаграждение (гонорар успеха), не включается в судебные расходы заказчика и не может быть отнесено на процессуального оппонента по правилам статьи 110 АПК РФ.
Если премиальное вознаграждение по договору не подразумевает совершения представителем каких-либо дополнительных действий, оказания дополнительных услуг либо осуществления иного встречного предоставления в рамках договора на оказание юридической помощи, то такое соглашения клиента и представителя будет квалифицировано как «гонорар успеха». А значит эта сумма не может быть взыскана в качестве судебных расходов с процессуального оппонента клиента, который стороной указанного соглашения не является.
Но даже если стороны обусловят премиальное вознаграждение оказанием дополнительных услуг, то это не окажет существенного влияния на практику взыскания судебных расходов. Ведь суд на основе принципов разумности и справедливости оценит размер судебных издержек. Или размер вознаграждения может определиться в порядке, предусмотренном ст. 424 ГК РФ (то есть по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги), с учетом фактически совершенных исполнителем действий (Определение СКЭС ВС РФ №305-ЭС22-10035).
Когда суд может рассмотреть дело при наличии арбитражного соглашения?
СКЭС ВС РФ дала разъяснения Дело №А45-20132/202, что арбитражный суд вправе рассмотреть спор по существу, если установит очевидные признаки недействительности (утраты силы) или невозможности исполнения арбитражного соглашения. Очевидность указанных признаков предполагает их явный и бесспорный характер, заведомо исключающий допустимость использования альтернативного средства разрешения спора.
По общему правилу арбитражный суд не вправе разрешать спор, в отношении которого участники гражданского оборота достигли соглашения о применении альтернативного средства разрешения спора путем его передачи в арбитраж (третейское разбирательство). При наличии соглашения суд оставляет искового заявления без рассмотрения, при этом проверяет наличие признаков, с очевидностью свидетельствующих о недействительности, неисполнимости арбитражного соглашения или об утрате им силы, а также о том, что спор не подлежит рассмотрению в третейском суде. Выводы суда об отсутствии таких признаков не препятствуют изучению этих вопросов третейским судом в рамках установления компетенции на рассмотрение спора, а также не являются обязательными для суда, осуществляющего функции содействия и контроля в отношении третейского разбирательства в дальнейшем.
Под недействительным арбитражным соглашением понимается соглашение, заключенное при наличии порока воли (обман, угроза, насилие), с несоблюдением формы или противоречащее иным императивным требованиям применимого права.
Под неисполнимым арбитражным соглашением понимается такое соглашение, из содержания которого не может быть установлена воля сторон в отношении выбранной ими процедуры арбитража (например, невозможно установить, осуществлен ли выбор определенного институционального арбитража или арбитража ad hoc) или которое не может быть исполнено в соответствии с волей сторон (например, согласованное арбитражное учреждение не вправе осуществлять администрирование арбитража в соответствии с требованиями применимого права).
О неисполнимости арбитражной оговорки может свидетельствовать, в частности, указание на несуществующее арбитражное учреждение (пункты 29 - 30 постановления Пленума №53).
В деле о защите деловой репутации необходимо доказать наличие этой репутации
При защите деловой репутации юридического лица недостаточно доказать факт распространения сведений, порочащих деловую репутацию и того, что они не соответствуют действительности. Истец должен доказать обстоятельства, во-первых, наличие сформированной репутации в той или иной сфере деловых отношений (промышленности, бизнесе, услугах, образовании и т.д.), во-вторых, наступление для него неблагоприятных последствий в
результате распространения порочащих сведений, факт утраты доверия к его репутации или её снижение.
При этом стоит учитывать, что гражданско-правовые механизмы компенсации, которые используются при возмещении морального вреда, и возмещения вреда различны по своей сути. В отношении юридического лица, которое не может претерпевать моральные и нравственные страдания, невозможно применение компенсационного механизма, основанного в большей степени на оценке судом обстоятельств дела и судейском усмотрении. Защита деловой репутации юридического лица осуществляется именно путём возмещения причинённого ущерба, размер которого должен быть доказан истцом, при этом представленные доказательства должны отвечать критериям относимости и допустимости. Если такие доказательства не представлены, суд не может заменить возмещение вреда на компенсацию, определённую по своему усмотрению.
Таким образом, без доказательств свидетельствующих о сформированной репутации истца до нарушения его права, и доказательств, позволяющих установить наличие неблагоприятных последствий для него в результате распространения порочащих сведений, невозможно удовлетворение исковых требований (Дело №78-КГ22-44-КЗ).
Уважительная причина для восстановления процессуального срокам может быть также основанием для отмены судебного акта
Ответчик на протяжении трех инстанций требовал восстановить пропущенный процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы в связи с тем, что отсутствовало надлежащее извещение о судебном заседании. В обоснование доводов организация представила ответ почтамта из которого следовало, что почтовое отправление передано в доставку после окончания рабочего дня почтальона... в связи с чем не было доставлено по адресу. Это доказательство было получено после отказа «апелляции» и представлено только с кассационной жалобой.
Суд кассационной инстанции посчитал причину пропуска уважительной, а сообщение почтамта – относимым и допустимым доказательством ненадлежащего извещения. Однако, при рассмотрении кассационной жалобы общества суд округа сослался на отсутствие у него права оценивать возражения против иска как «впервые заявленные в суде кассационной инстанции» и «ранее не представлявшиеся в суде первой инстанции».
Но в данному случае, решение подлежало отмене по безусловному основанию, что было установлено сами же судом кассационной инстанции. В силу п. 2 ч. 4 ст. 288 АПК РФ рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в любом случае является основанием для отмены судебного акта первой инстанции (Дело No А40-128973/2020).
Установка рекламный конструкций на общедомовом имуществе
СКГД ВС РФ исправила неверное толкование статьи о компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В деле №4-КГ22-27-К1 суд первой инстанции отказал в требованиях о демонтаже конструкции в связи с тем, что вывеска не являлась рекламной и не содержала сведений, отнесенных к предмету регулирования законодательства о рекламе. Но, как указал Верховный Суд, жилищное законодательство регулирует передачу в пользование третьим лицам общего имущества многоквартирного дома. Это допускается только по решению общего собрания собственников помещений такого дома. При этом не важно передается ли общее имущество для установки рекламных конструкций или для других целей.
Если реконструкцию (перепланировку) общедомового имущества или размещение вывески согласовал застройщик, то необходимо установить, являлся ли он на момент согласования собственником большинства квартир. Если значительная часть квартир уже была передана, то застройщик не может единолично давать разрешение на возведение конструкций, без проведения общего собрания собственников помещений.
Заключил соглашение путем подачи заявления о страховом возмещении. Новое постановление Пленума по ОСАГО
В Законе об ОСАГО имеется институт соглашения об урегулировании страхового случая между страховщиком и потерпевшим. Если следовать логике закрепленной в новых разъяснениях, то его можно разделить на две части. В первом случае это соглашение о размере страхового возмещения (п. 12 ст. 12 Закона Об ОСАГО). Во втором случае это соглашение о форме страхового возмещения (пп. «ж» п. 16.1 ст. 12 и Закона об ОСАГО). Второй случай, на мой взгляд, «натягивание совы на глобус». Но об этом и пойдет дальше речь.
Пункт 38 указывает, что о достижении между страховщиком и потерпевшим в соответствии с подпунктом «ж» пункта 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО соглашения о страховой выплате в денежной форме может свидетельствовать в том числе выбор потерпевшим в заявлении о страховом возмещении выплаты в наличной или безналичной форме по реквизитам потерпевшего, одобренный страховщиком путем перечисления страхового возмещения указанным в заявлении способом.
Норма Закона указанная в постановлении гласит, что страховое возмещение в денежной форме можно быть осуществлено при наличии соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим (выгодоприобретателем). Из новых разъяснений мы понимаем, что предметом соглашения является только форма, без указания размера страхового возмещения.
Хорошо, обращается человек в cтраховую организацию. Ему дают шаблонное заявление в котором можно выбрать способ страхового возмещения. Допустим он выбирает не приз ремонт на СТО, а деньги. Напомню, что ВС РФ высказал позицию о том, что соглашения об урегулировании страхового случая это сделка. Сделкой будет и пресловутое соглашение о выборе формы возмещения.
Применяя аналогию закона. Со стороны страховщика происходит оферта. Бланк разработан страховщиком, в нём содержится возможность выбора и потерпевший её акцептует. Но постановление Пленума говорит об обратном. Страховщик одобряет такую форму выплаты. И опять после проставления «галочки» потерпевшим у страховщика появляется выбор, каким образом осуществить выплату.
Право кредитора досрочно потребовать возврат займа не изменяет срок исковой давности по просроченным платежам
Реализация кредитором права на досрочный возврат всей оставшейся суммы кредита вместе с процентами за пользование кредитом, предусмотренного п. 2 ст. 811 ГК РФ, не может изменять срок исполнения обязательства в отношении периодических платежей, срок исковой давности по которым к моменту направления соответствующего требования истёк.
Иной правовой подход позволял бы кредитору игнорировать истёкшие сроки исковой давности по периодическим платежам и искусственно восстанавливать их.
То есть сохраняется правило которое указывает что, течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части (Определение СКГД ВС РФ №14-КГ22-4-К1).
"Непросужденный" потребительский штраф можно включить в реестр требований кредиторов
Достаточно частая проблема, когда в спорах о защите прав потребителей суды не взыскивают штраф, когда он должен быть взыскан. В основном это происходит из-за отсутствия его в требованиях, но штраф должен быть взыскан независимо от того, заявлялся ли он или нет (пункт 46 постановления Пленума ВС РФ №17). Эта проблема разрешается путем вынесения дополнительного решения или обжалования судебного акта.
Теперь СКЭС ВС РФ указала, что делать, когда в отношении ответчика начата процедура банкротства. В таком случае истец может подать заявление с требованием включить «непросужденный» штраф в реестр требований кредиторов (Определение №305-ЭС22-19987).
Заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов должника по существу аналогично исковому требованию о взыскании с ответчика задолженности. Кроме того, при рассмотрении такого заявления кредиторы - потребители, обратившиеся в суд за установлением своих требований на основании судебных решений, ранее принятых вне рамок дела о банкротстве, и без таковых, имеют равный объем прав, в том числе и в части взыскания штрафа. Иное законом прямо не предусмотрено и не следует из него.
Также тот факт, что с введением процедур банкротства ответчика он лишился возможности добровольно выполнить свои обязательства, не имеет значения и не является основанием для уменьшения объема прав потребителя, предоставленных ему законом. Штраф имеет гражданско-правовую природу и по своей сути является предусмотренной законом мерой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, то есть одной из форм неустойки (Определение №18-КГ19-127).
Семейное положение должника влияет на применение исполнительского иммунитета в отношении его единственного жилья
Продолжает формироваться практика обращения взыскания на единственное жилье должника. В этот раз СКЭС ВС РФ высказалась, что рассматривая вопрос о применении, либо отказе в применении исполнительского иммунитета, необходимо учитывать семейное положение и состав семьи должника. Неверно формально руководствоваться нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одного гражданина в качестве презумпции обеспеченности жилищных прав должника. В данном деле у должника имелось две доли в объектах недвижимости. Доля в квартире (меньшая площадь) и доля в доме (большая площадь).
Конкурсный управляющий требовал обратить взыскание на долю в доме. Вероятно, ввиду большей экономической ценности. Каждая из этих долей, сама по себе, не попадает под критерии постановления КС РФ №15, которые позволяют обратить взыскание на единственное жилье. Суд апелляционной инстанции посчитал, что следует обратить взыскание на долю в доме, так как у истца остается доля в квартире, где он может проживать. Но правильный ответ заложен в названии рассматриваемого института. Значимым обстоятельством является факт проживания в нем должника вместе с семьей. В ином случает должник будет проживать одиноко, в отрыве от семьи (Определение №304-ЭС22-15217).
Также ранее СКЭС высказывалась, о сохранении исполнительского иммунитета на единственное жилье даже после попытки должника вывести имущество из конкурсной массы. А если рассматривается вопрос обращения взыскания, то должен быть доказан факт чрезмерности для должника спорного имущества, а в случае продажи – соразмерности с учетом издержек потенциальной выручки для удовлетворения требований кредиторов и покупки замещающего жилья.
Договорная подсудность сохраняется при суброгации
В деле №А41-10549/2022 банк предоставил ответчику банковскую гарантию, при этом заключил договор страхования предпринимательского риска. Ответчик свои обязательства по договору, по которому выдавалась гарантия не не выполнил, в связи с чем банку пришло выплатить сумму гарантии бенефициару. Банк не расстроился и получил страховое возмещение по договору страхования.
В договоре между банком и принципалом (ответчиком) была установлена договорная подсудностью. Выплатив страховое возмещение страховщик получил право требования к ответчику в порядке суброгации (п. 1 ст. 965 ГК РФ). Нижестоящие суды посчитали, что страховщик стороной договора банковской гарантии не является. Поэтому спор должен рассматриваться, по общим правила, по месту нахождения ответчика.
СКЭС ВС РФ указала на следующие, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, если иное не предусмотрено законом или договором. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства (ст. 384 ГК РФ).
Суброгация в страховом деле означает, что вместо страхователя (выгодоприобретателя), являющегося кредитором, начинает выступать страховщик, заменивший на законных основаниях в соответствующих правоотношениях страхователя (выгодоприобретателя), при этом изменение условий обязательства не происходит. Следовательно, соглашение о договорной подсудности как основанное на автономии воли сторон также сохраняет силу после вступления страховщика вместо страхователя в порядке суброгации.
Кредитор может требовать исключить из мотивировочной части указание на его аффилированность
СКЭС ВС РФ указала на право кредитора требовать исключить из мотивировочной части указания на его аффилированность по отношению к должнику. Суд первой инстанции указал, что кредитор являлся участником общества, кредитор был залогодержателем в отношении доли, принадлежащей участнику должника, но суды ошибочно руководствовались только выпиской из ЕГРЮЛ. Также не учли, что договор залога доли решением арбитражного суда признан недействительным, то есть кредитор на момент заключения оспариваемых договоров поручительства уже не являлся залогодержателем (Дело №А40-236217/2016).
СКЭС ВС РФ указала, что никакой оценки нижестоящий суд апелляционной инстанции доводам, приведенным в жалобе, не дал, то есть фактически апелляционная жалоба осталась не рассмотренной. При этом выводы о его аффилированности по отношению к должнику, о наличии у него статуса участника – имеют определенные юридические последствия (например, презумпция осведомленности о неплатежеспособности) и влияют на исход иных обособленных споров, в том числе возможности привлечения его к субсидиарной ответственности.
Иск прокурора в защиту интересов группы лиц не меняет фактический субъектный состав рассмотренного ранее спора, а изменение количественной стороны материального объекта спора не изменяет предмет иска
Суд рассмотрел дело о возмещении ущерба причиненного муниципальному образованию преступными действиями ответчика, но в процессе разбирательства сумма ущерба была существенно уменьшена. Прокурор посчитал, что муниципальному образованию возмещён ущерб не в полном и обратился с новым исковым заявлением. Нижестоящие суды не услышали довод ответчика о тождественности ранее заявленных исковых требованиях с требованиями прокурора.
Подробные разъяснения пришлось давать СКГД ВС РФ под председательством судьи Киселева А. П. (Дело №50-КГ22-4-К8). Определение можно рассматривать на занятиях по гражданскому процессу. Как указывает судебная коллегия, суду надлежит установить, имеет ли место тождественность исков. А именно предмета, основания и субъектного состава.
Предметом иска является конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, возникающее из спорного правоотношения, по поводу которого суд должен вынести решение. Предмет иска включает в себя материальный объект спора, представляющий собой конкретный материальный объект (деньги, вещи, объекты недвижимости и т.п.), который желает в результате разрешения спора получить истец. При изменении количественной стороны материального объекта спора предмет иска не изменяется.
Основание иска составляют юридические факты, на которых истец основывает материально-правовое требование к ответчику, материально- правовая норма, на которой основано требование, представляет собой правовое основание иска.
Прокурор, предъявляющий иск, является процессуальным истцом. При этом процессуальный истец определяется как лицо, выступающее от своего имени в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц. Юридический (процессуальный) интерес процессуального истца — это предусмотренная законом возможность требовать от своего имени защиты права другого лица.
В то время, как прокурор в гражданском процессе занимает положение процессуального истца, истцом в материальном смысле является то лицо, в защиту прав, свобод или законных интересов которого прокурором предъявлен иск. Придавая прокурору статус процессуального истца, действующее гражданское процессуальное законодательство не отрицает его роли как представителя государства, однако такой статус служит лишь формой для надлежащего осуществления прокурором своих функций по защите прав других лиц.
Поэтому иск прокурора в защиту интересов группы лиц не меняет фактический субъектный состав рассмотренного ранее спора, а изменение количественной стороны материального объекта спора не изменяет предмет иска
Верховный Суд не разграничивает банковскую ячейку с банковским сейфом
Спор возник между банком и клиентов из-за кражи денежных средств из банковской ячейки. Банку в суде первой инстанции удалось убедить суд, что клиент должен был оформить с банком договор хранения денежных средств с использованием индивидуального банковского сейфа и поместить крупную сумму в сейф под контролем банка, а не заключать договор о предоставлении индивидуальной сейфовой ячейки.
Но в данном случае ответственность с банка не снимается. Законодательство не разграничивает такие понятия. Правоотношения регулируются ст. 922 ГК РФ о хранении ценностей в индивидуальном банковском сейфе. По договору хранения ценностей с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа при отсутствии иных указаний в договоре банк также несет ответственность за сохранность содержимого сейфа и освобождается от нее, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.
Также бремя доказывания отсутствия возможности доступа кого-либо к сейфу без ведома клиента либо стал возможным вследствие непреодолимой силы, возложено на банк.
В части доказывая суммы причиненных убыток в пользу истца сыграло то, что было установлено наличие у него крупной денежной суммы. Суд применил разъяснения постановления Пленума ВС РФ №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» согласно которым размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. А также с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению (Дело №5-КГ22-105-К2).
Займодавец не должен доказывать наличие у него денежных средств
СКГД ВС РФ указала, что закон не возлагает на заимодавца обязанность доказать наличие у него денежных средств, переданных заёмщику по договору займа. При этом на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения регулируемые нормами о займе. Это не равно доказыванию наличия денежных средства у кредитора. В тоже время отсутствие факта передачи денег, то есть безденежность займа, должен доказать заёмщик (№5-КГ22-76-К2).
А если стороны ссылаются, что заёмное обязательство возникло из других правоотношений, то следует применить разъяснения, содержащиеся в п. 24 постановления Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 №6 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств», согласно которым в случае новации обязательства в заёмное в качестве основания для оспаривания не может выступать непоступление предмета займа в распоряжение заёмщика.
Обнаруженное через несколько лет наследство
СГКД ВС РФ восстановили право наследника, который обнаружил имущество спустя 12 лет после открытия наследства. Наследственным имуществом оказалась доля в квартире. Эту долю, за период отсутствия наследодателя и наследников, в собственность оформил сособственник квартиры, на основании приобретательной давности. Затем реализовал эту долю третьим лицам.
Наследник узнав о принадлежащей ему доли в праве собственности на квартиру обратился на продавцов в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения. Попутно обратившись с апелляционной жалобой на решение о признании права собственности в силу приобретательной давности, которая была удовлетворена и производство по делу прекращено.
ВС РФ установил, что наследник приняв наследство, принял всё причитающееся ему наследство, в чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, независимо от момента государственной регистрации права (п. 2, п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Как указывает судебная коллегия, отказ в удовлетворении исковых требований при таких условиях возможен только в том случае, если в суде будет доказана законность прекращения права истца или наследодателя на спорное недвижимое имущество (п. 1 ст. 235, ст. 236 ГК РФ).
При этом на истца не могут быть возложены негативные последствия того, что наследодатель при жизни не сообщил о составе всего своего имущества, тем более что у наследодателя отсутствует обязанность сообщать о составе наследства своим будущим наследникам. Поэтому наследник вправе требовать возмещения стоимости своей доли в праве собственности на имущество, отчуждённое в отсутствие предусмотренных законом оснований (Дело №59-КГ22-4-К9).
Преюдиция не даст «переобуться» в другом деле
Истец обратился в суд с требованиями о взыскании задолженности по договорам займа. Затем требования изменил и уже попытался «просудить» сделку купли-продажи доли в организации, прикрываемую сделкой дарения. Суд апелляционной инстанции отказ в удовлетворении требований ввиду несоблюдения сторонами нотариальной формы сделки.
Тогда истец предпринял повторную попытку обратиться по такой же схеме в другой суд, тоже с изменением в последующем оснований иска. Единственное различие, что в деле фигурировало несколько расписок и требования в двух делах основывались на разных расписка, но на тех же обстоятельствах. Ввиду этого другой суд общей юрисдикции начал рассматривать дело повторно и вынес иное решение.
СКГД ВС РФ исправила ошибки судов. В первом деле вступившими в силу судебными актами определены правоотношения сторон по сделкам. При этом с участием тех же сторон установлены факты и обстоятельства совершения этих сделок. Новые документы не должны вводить в заблуждение, если они являются частью одной сделки. Если в другом деле суд будет повторно устанавливать правоотношения сторон, вытекающие из этих сделок, то это допускает противоречивость судебных постановлений и неопределённость правоотношений сторон в части действительности либо недействительности сделки, а также её последствий. Такой подход противоречит положениям ст. 61 и 209 ГПК РФ (Дело №67-КГ22-13-К8).
Какие гаджеты нужны юристу?
1️⃣Юристу нужны не только знания, но и современные технологии. Поэтому решили разыграть среди читателей канала роскошный ультрабук HUAWEI MateBook D 14. Легкий, удобный и с длительной автономностью работы.
2️⃣Также разыгрываем веб-камеру с двумя микрофонами и шумоподавлением Thronmax Stream Go X1. Вы не сможете донести позицию до судьи в онлайн-заседании, если вас не будет слышно. Необходимая вещь для юриста.
3️⃣Трем другим победителям достанутся подписки на закрытый канал проекта Судебная практика
📝Правила предельно простые. Необходимо быть подписанным на перечисленные телеграм-каналы юридической тематики:
@ruslaw
@ruarbitr
@zakupki44fz
@Mytar_rf
@anons_law
@povorotnapravo
@sudpraktik
@persontaxes
Все каналы с качественным контентом и актуальной информацией. После чего нажать кнопку "Участвовать" и ждать когда бот случайным образом выберет победителя.
📌Результаты будут оглашены в этом посте 14 декабря! Присоединяйся
Участников: 1253
Призовых мест: 5
Дата розыгрыша: 19:00, 14.12.2022 (0 дней)
Победители розыгрыша:
1. Вера Ждан - T341
2. VP - T3
3. Михаил - T330
4. Narek - T1009
5. ОKsana Oreshkina - T1143
Конкурсный управляющий не может оправдывать своё бездействие волеизъявлением мажоритарного кредитора
В процедуре наблюдения временный управляющий должником был осведомлен о прекращении в период подозрительности права собственности должника на единственный ликвидный актив, а также о перечислении всех поступивших от его реализации денежных средств во исполнение документально не подтвержденных обязательств. Но сославший на решение собрания кредиторов, выступивших против обращения конкурсного управляющего в суд с иском к бывшему руководителю должника о взыскании убытков, управляющий не рассмотрел вопрос об оспаривании сделки.
Суд первой инстанции после отмены судом округа не усмотрел незаконности бездействия конкурсного управляющего, так как отсутствие первичной документации должника и непереданных контрагентом должника документов, исключало возможность для управляющего, действовавшего в соответствии с решением собрания кредиторов, установить наличие оснований для обращения в суд.
Однако конкурсный управляющий не может оправдывать своё бездействие волеизъявлением мажоритарного кредитора (Определение СКЭС ВС РФ №305-ЭС22-15431). Потенциальная осведомленность об обстоятельствах заключения подозрительных сделок устанавливается с учётом поступивших в адрес управляющего сведений от руководителей должника, предыдущих управляющих и регистрирующих органов. После получения сведений конкурсный управляющий самостоятельно оценивает реальную возможность фактического восстановления нарушенных прав должника и его кредиторов в случае удовлетворения судом поданных им заявлений и не может ссылаться на то, что его действия (бездействие), повлекшие негативные последствия, были одобрены соответствующим собранием кредиторов и (или) он действовал во исполнение решений собрания (п. 7, п. 12 постановления Пленума ВАС РФ от «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»).
У должника отсутствует обязанность уведомлять кредитора о брачном договоре, заключенном до возникновения обязательств с ним
СКГД ВС РФ в деле №56-КГ22-27-К9 разъяснила, что буквального толкования положений п. 1 ст. 46 СК РФ во взаимосвязи с
разъяснениями КС РФ не следует обязанность супруга уведомлять кредитора (кредиторов) о брачном договоре, заключенном до возникновения обязательственных с ним (с ними) отношений. Такая обязанность уведомления супругом своего кредитора (кредиторов) о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора в силу данной нормы возложена на него только после возникновения обязательственных отношений.
Таким образом, даже если брачный договор заключен незадолго до возникновения обязательственных отношений между должником и кредитор, то кредитор не может требовать обращения взыскания на имущество супруга должника ввиду неизвещения, без требований о недействительности брачного договора. В пользу же действительности брачного договора может свидетельствовать его содержание, Например, включение в договор личного имущества одного из супругов.
Процессуальные ошибки
Рассматривая вопрос обращения взыскания на общее имущество супругов суд должен уточнить юридически значимые обстоятельства по делу. Например, проверить актуальность предоставленной истцом информации. Некоторые из счетов могут быть закрыты. Если этого не сделать, то взыскание может быть обращено на несуществующие счета, что является процессуальной ошибкой.
Если иск подан о взыскании займа, то он не может быть удовлетворен на основании норм о неосновательном обогащении
Если написать «неосновательное обогащение» в поиске по каналу, то можно найти много постов с разбором судебной практики по этой теме. Но как юристы, так и суды продолжают совершать ошибки при подаче исков в суд. Распространенная ошибка юристов это подача иска о неосновательном обогащении при возможности подать иск вытекающий из соответствующих договорных правоотношений.
Нераспространенная ошибка судов рассмотрена в Деле №41-КГ22-30-К4 о взыскании заемный денежных средств. Суд пришёл к выводу о том, что факт наличия заёмных правоотношений не подтверждён допустимыми доказательствами, сославшись на то, что со стороны ответчика имеет место неосновательное обогащение и удовлетворил иск о взыскании займа.
СКГД ВС РФ отменяя судебный акт указала, что деятельность суда заключается в правовой оценке заявленных требований истца, обратившегося за защитой, и в создании необходимых условий для объективного и полного рассмотрения дела. Суд не наделён правом самостоятельно по собственной инициативе изменить основание заявленных требований. Иное означало бы нарушение такого важнейшего принципа гражданского процесса как принцип диспозитивности.
Выбор такой, что выбора нет. Новое постановление Пленума по ОСАГО
Вчера опубликовано новое Постановление Пленума ВС РФ по ОСАГО, которое заменяет собой разъяснения от 2017 года. Постановление объемное, состоит из 139 пунктов. В него вошло несколько любопытных позиций которые неоднократно описывал на канале. В частности, на протяжении года Верховным Суд периодически высказывал позицию о выплате страхового возмещения без учета износа, если страховщик не организовал ремонт, когда он должен был это сделать. Подробнее можно прочитать тут и тут.
Это позиция преодолевалась нормой Закона об ОСАГО в которой говорится что, если ни одна из станций, с которыми у страховщика заключены договоры на организацию восстановительного ремонта, не соответствует установленным правилами обязательного страхования требованиям к организации восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего, страховщик с согласия потерпевшего в письменной форме может выдать потерпевшему направление на ремонт на одну из таких станций. В случае отсутствия указанного согласия возмещение вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется в форме страховой выплаты (абзац шестой п. 15.2 ст. 12 Закона Об ОСАГО).
Эта позиция вошла в новое Постановление Пленума (п. 53). И вроде бы она не противоречит позиции «о выплате без износа». По сути, она должна применяться в исключительных случаях. Например, когда отсутствует официальный дилер автомобильного бренда, а автомобиль «на гарантий» и потерпевший отказывается ремонтироваться в другой СТО (сейчас это актуально). Но нет, я писал о том, как применяется данная норма в заметке «Предвзятость подтверждения в судебном решении». Суды указывают, что отсутствие у страховщика договоров с СТО дает ему основание для страховой выплаты в денежной форме. Страховщику становится выгодного не иметь договоров со станциями техобслуживания и выплачивать на основании этого пункта Постановления Пленума страховое возмещение в денежной форме с учетом износа. Фактически право выбора в какой форме выплатить страховое возмещение остается за страховщиком. И это не единственная любопытная позиция.
❗️Новая практика обращения взыскания на единственное жилье
СКГД ВС РФ №16-КГ22-15-К4 вынесла новое определение об исполнительском иммунитете для единственного пригодного для проживания должника жилья, но корректнее будет говорить о исполнительском иммунитете единственного объекта недвижимости должника. Во многом определение Верховного суда РФ цитирует прошлогоднее Постановление КС РФ №15-П, но вносит новые переменные в судебную практику.
В первую очень речь идет не об обращении взыскания на единственное жилье в рамках банкротства должника, а речь идет о реализации имущества с публичных торгов в исполнительном производстве. Суд первой инстанции отказал в реализации сославшись на то, что принадлежащий должнику жилой дом является единственным пригодным для его проживания жильём, в связи с чем обладает имущественным (исполнительским) иммунитетом, размер общей площади этого дома с учётом конкретных обстоятельств дела не является безусловным основанием для удовлетворения иска.
Но суд не учел, что объектом подлежащим реализации является незавершенный строительством дом площадью 416,3 кв.м. Важным является вопрос о пригодности данного объекта для проживания и проживает ли там должник с семьёй. Также стоит учитывать регистрацию должника по месту жительства.
Юридически значимыми и подлежащими доказыванию для разрешения вопроса об обращении взыскания на жилое помещение должника, не являющееся предметом ипотеки, являются вопросы о том, отвечает ли спорное жилое помещение признакам единственного пригодного для постоянного проживания должника и членов его семьи жилья, не имеется ли у должника иного имущества и доходов, на которые может быть обращено взыскание, не превышает ли данное жилое помещение уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности должника и членов его семьи в жилище, с гарантией сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования, является ли соразмерным обращение взыскания на спорное имущество с учетом имеющейся задолженности.